Суть патентного права заключается в том, чтобы люди не скрывали свои изобретения, а рассказывали о них обществу для дальнейшего развития науки и техники. Взамен они получают монополию на свою разработку. Почему не стоит пренебрегать патентным правом, разбираемся с адвокатами и патентными поверенными «А. Залесов и партнёры».
Что такое патент и для чего он нужен?
Патент — это документ, удостоверяющий, что созданному техническому решению или внешнему виду изделия предоставлена правовая охрана, т. е. у указанного в патенте лица есть исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец), и оно проверено государством. Это значит, что никто другой без разрешения не сможет производить и продавать его разработку. Ну а кроме того, патентом можно хвастаться, внести в уставной капитал, заложить, получить под него кредит.
Как выглядит патент? Это просто бумажка?
Сейчас патент представляет собой запись в реестре, но можно получить и бумажный образец. Это красивый документ с факсимиле руководителя Роспатента, названием изобретения, именами патентообладателя и авторов, а также несколькими важными датами. Например, датой приоритета, означающей момент, после которого все заявки на подобные изобретения уже не будут считаться новыми, и датой выдачи патента — периода, с которого другим использовать новшество запрещено. Все остальные сведения, техническая суть и описание изобретения будут содержаться в приложении к основному документу.
Почему не стоит пренебрегать патентным правом?
Патент — это серьёзный инструмент конкурентной борьбы. В отличие от авторского, патентное право больше связано с развитием промышленности: эта история — про производство, серьёзные инвестиции в разработку, т. е. про коммерческую деятельность. А инвестиции, как известно, должны быть чем-то защищены. В отраслях, где технологии быстро устаревают, патенты менее нужны. Они необходимы в тех сферах, где одна и та же инновация будет востребована в течение длительного времени, поэтому монополию на нее выгодно сохранять как можно дольше.
Что это за сферы?
Прежде всего это фармацевтика, механика, спортивная индустрия, пищевая промышленность и, конечно, полиграфия. Запатентовать можно всё — новую технологию печати, оборудование, их комплектующие и расходные материалы, дизайн. Причём большинство технологий в этой отрасли — не однодневки. Печатное и послепечатное оборудование продолжает совершенствоваться, со временем меняются его характеристики и возможности, но суть устройства остаётся прежней. Поэтому здесь патенты очень важны, иначе конкуренты быстро скопируют разработку. Там, где конкуренты успевают выйти на рынок до того, как технология себя исчерпала, патенты необходимы.
Подумаешь, ещё одна новая технология... Зачем заморачиваться с патентом?
Да, многие так считают. Но, к сожалению, патент используется не только добросовестными участниками рынка. Зачастую люди выходят на него с новой разработкой, например, с усовершенствованной системой подачи бумаги или краски в машине, ошибочно полагая, что это новшество мало кому интересно, поскольку оно не изменило индустрию радикально. А конкуренты не дремлют. Когда новая технология станет доступна, они обязательно попытаются её запатентовать. Конечно, можно признать недействительными эти патенты, ведь если кто-то уже вывел на рынок изобретение и раскрыл, то его нельзя запатентовать. Но это ещё надо доказать. Поэтому важные усовершенствования всё-таки лучше патентовать. Тем более что подать заявку на патент совсем не сложно.
А где узнать, можно запатентовать новшество или нет?
С этим вопросом нужно обратиться к патентным поверенным. В этом и заключается их работа. Они проконсультируют и оценят патентоспособность изобретения: проведут поиск, выявят похожие разработки и помогут определить, можно ли запатентовать данное новшество или нет. Кроме того, проконсультироваться по данному вопросу можно в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС), который является экспертным учреждением Роспатента и оказывает услуги по выдаче патентов.
Чем чревато пиратство? Какие наказания у нас предусмотрены?
Поскольку патенты чаще всего связаны с технологическим «творчеством», а патентное право охраняет техническую суть решения, то ответственность в данном случае устанавливается чуть более сложным путём, чем, например, в случае нарушения авторских прав. Прежде всего, нужно будет установить, то ли новшество действительно было скопировано и где границы технологии, которую украли. Что касается наказания, путём гражданско-правового иска можно запретить производство скопированной разработки, потребовать изъять весь товар из оборота, уничтожить его и оборудование, на котором он был произведён. Кроме того, реально взыскать убытки или потребовать компенсацию в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. за каждый факт нарушения. Также правообладатель имеет право запросить двойную стоимость лицензии. На заметку: за нарушение прав на товарные знаки или авторского права можно требовать двойную стоимость контрафактного товара. В патентном праве такой возможности не предусмотрено.
Сколько действует патент?
Есть три вида объектов, которые охраняются патентами. Первые два касаются технических решений — это изобретение и полезная модель. Изобретение охраняется 20 лет, полезная модель — 10 лет. Третий вид — это промышленный образец: в данном случае патент охраняет внешний вид изделия в течение 25 лет. К промышленным образцам относится и дизайн упаковки, и внешний вид печатной машины или картриджа, если они действительно необычные или очень красивые. По истечении этого срока, когда правовая охрана будет прекращена, новшество становится общим достоянием, и каждый сможет его использовать.
Где патентовать продукт? К кому обращаться?
В России действуют две системы охраны — российская и евразийская. Здесь важно не путать Евразийскую патентную конвенцию, которая была ратифицирована Россией в 1995 году, и договоры в рамках Евразийского экономического союза. Это не связанные между собой системы. Единая заявка подаётся в Евразийское патентное ведомство, которое расположено в Москве. Далее ведётся единое делопроизводство, а затем заявитель получает единое решение о выдаче патента. В дальнейшем остаётся только платить пошлину и продлевать действие патента. Изначально в Евразийскую патентную конвенцию входило девять стран, затем из неё вышла Молдова. Российский патент можно получить, подав заявку в Федеральный институт промышленной собственности, находящийся в структуре Роспатента.
В Китае эти патенты будут действовать?
Патент имеет территориальную охрану. Подали заявку в России, получили российский патент, значит — в Китае он действовать не будет. Запатентовать чужую разработку там, конечно, никто не сможет, российский патент не позволит, а вот использовать — смогут все. Поэтому, подавая заявку на патент, нужно учитывать, что профессиональная деятельность не всегда ограничивается только российским или евразийским рынками. Возможно, правообладателю захочется «выйти» с изобретением и в другие страны. Времени подумать об этом не так много: определиться и выбрать нужные страны необходимо в течение 12 месяцев с момента подачи первой заявки.
А сколько стоит патентование и консультация патентных поверенных?
В России пошлины небольшие и исчисляются тысячами рублей. Например, пошлина за первый этап — подачу небольшой заявки на изобретение с использованием электронной системы — 2310 руб. В Евразии же они существенно выше, но в ряде случаев предусмотрены скидки заявителям (до 90%). Стоимость услуг патентного поверенного в среднем колеблется от 50 до 200 тыс. руб. Она может быть и выше, если заявка сложная и требует большого объёма работы с авторами изобретения. Также стоимость услуг может возрасти, если по заявке есть запросы, например, эксперты ведомства не соглашаются, что разработка патентоспособная.
Что дороже в итоге обойдётся компании — патентование или копирование продукции конкурентами?
Это будет определяться тем, насколько доход компании зависит от уникальности технологии. Если доля рынка компании обеспечивается именно эксклюзивностью технологии, то копирование конкурентами в итоге обойдётся дороже. Российские производители всё чаще жалуются на достаточно качественные и при этом дешёвые аналоги из Китая. В данном случае патентование — единственное, что спасло бы ситуацию. Нельзя до конца быть уверенным в том, что кто-то не сделает лучше и дешевле вас. Если конкурентным преимуществом является не столько уникальность, сколько качество продукции, например, никто не может достичь такого уровня качества, как вы, то, возможно, здесь патентование не так выгодно и необходимо.
Как не нарушить чужие права?
Есть специальная услуга по анализу патентов — поиск на патентную чистоту, с помощью которого можно проверить, какие патенты есть и действуют на территории РФ. Кроме того, существует ряд косвенных признаков. Предположим, компания ввозит в Россию китайский аналог европейского принтера, которого сейчас нет на рынке. Можно достаточно быстро проверить по названию компании, нет ли патентов у производителя оригинала. Если патент есть, необходимо понять, подпадает ли данное китайское устройство под него. Для этого нужно обратиться к патентным поверенным или патентоведам. Они дадут общее представление о том, есть ли чего опасаться.
А правда, что иностранные правообладатели, ушедшие с российского рынка, никаких прав больше не имеют и можно смело копировать их продукты?
Это большое заблуждение, хотя и небеспочвенное. Правительству РФ даны полномочия отменять те или иные положения Гражданского кодекса (ГК). На сегодняшний день есть три ограничения, наложенных на иностранных правообладателей. Первое ограничение: если у иностранного правообладателя есть лицензионный договор с российской компанией и он не выполняет условия договора, а российская компания хочет продолжать платить, то лицензионные платежи направляются на определённый тип счёта «О». Он рублёвый, и по нему действуют ограничения на снятие денег правообладателем. Сложный момент — разрешение конфликта, когда правообладатель не хочет получать деньги и собирается использовать это как повод для расторжения договора. В этом случае у добросовестного лицензиата есть возможность избежать его действий. Второе ограничение: правительство РФ может выдать принудительную лицензию, если использование патентов необходимо для национальной безопасности. Тогда компания имеет право использовать этот патент, но она должна выплатить правообладателю компенсацию. Раньше она составляла 0,5% от выручки, сейчас 0%. И третье ограничение связано с разрешением параллельного импорта для некоторых видов товаров.
Параллельный импорт — как он работает?
Здесь стоит упомянуть о трёх принципах исчерпания прав. Первый — национальный: всё, что ввезено правообладателем в РФ, здесь может беспрепятственно продаваться. Второй — региональный: всё, что ввезено правообладателем в регион, может спокойно циркулировать в рамках региона. Речь о Евразийском экономическом союзе, в рамках которого разрешен параллельный импорт в отношении товаров, маркированных товарными знаками. Если компания ввозит на территорию Казахстана бумагу под определённым брендом, и эта бумага патентами не защищена, то и до февраля 2022 года её можно было спокойно ввозить на территорию РФ. И третий — международный принцип исчерпания прав: где бы в мире вы ни купили у правообладателя товар, вы можете ввезти его в страну и продавать. В России сейчас этот принцип временно установлен только для некоторых видов товаров, которые перечислены в приказе Минпромторга. Поэтому, прежде чем ввозить товар в страну, надо обязательно свериться с этим перечнем.
Многие путают параллельный импорт с контрафактом. Как их отличить?
Юристы под параллельным импортом понимают ввоз товара или сами товары (оригиналы), которые были проданы правообладателем на территории другой страны. Если компания заказывает в Китае аналог немецкой бумаги — это никак не попадает под понятие параллельного импорта и в любом случае запрещено. А вот когда немецкая фирма размещает производство своей бумаги в Китае и компания покупает эту бумагу там, а потом везёт в Россию — это как раз параллельный импорт. И если эта бумага будет указана в перечне Минпромторга, то её ввоз разрешён даже без согласия немецкой фирмы. Другое дело, когда немецкая фирма сама привезла бумагу из Китая в Казахстан. Поскольку у нас действует правило Евразийского экономического союза о том, что товары, законно ввезённые правообладателем, могут свободно циркулировать в рамках этого союза, то эту бумагу можно покупать в Казахстане и спокойно везти в Россию, независимо от того, включена она в перечень Минпромторга или нет. Если только она не защищена патентами.
Почему при упоминании о параллельном импорте представители некоторых компаний переходят на шёпот?
Административной и уголовной ответственности за неразрешенный параллельный импорт нет. Но правообладатель может предъявить иск компании. Это единственный способ защиты от параллельного импорта. В результате компанию могут заставить уничтожить «параллельный» товар. Но только в случае, если он представляет угрозу здоровью граждан: например, из-за опасных компонентов, входящих в состав красок. Иногда правообладатели закрывают глаза на параллельный импорт или не хотят обращаться с исками в суд. И хоть этот параллельный импорт незаконен, защищаться от него некому. В таких ситуациях компании предпочитают просто не афишировать его.
Вернёмся к патентам. На кого лучше оформлять патент — на компанию или человека, например, руководителя?
Законом установлено правило: если изобретение создано работником в ходе исполнения служебных обязанностей, то право на получение патента принадлежит работодателю. С генеральными директорами ситуация неоднозначная, здесь всегда возникает вопрос: «А является ли создание изобретений их служебными обязанностями?» Поэтому патентование на компанию изобретений, созданных директорами, может быть как правильным, так и неправильным решением.
А какие здесь могут возникнуть сложности?
Если авторами изобретения являются учредители компании, автоматически право на подачу заявки к организации не переходит, здесь нужно обязательно заключить договор (ещё до подачи заявки). То есть если с работником право на получение патента возникает у работодателя автоматически, то со всеми остальными лицами надо передавать право компании отдельным письменным договором. В то же время если изобретение создано сотрудниками и право на получение патента принадлежит компании, то для подачи заявки на имя генерального директора нужно передать это право от компании директору по договору.
Как всё-таки решить, кто будет патентообладателем?
Этот вопрос должен решаться так же, как и вопрос с любым другим имуществом. Нужно определиться, кому принадлежит право на подачу заявки — компании или конкретным физлицам, на каких основаниях это право передано и какие налоговые и правовые последствия возникнут от такого договора. Как будет проще с точки зрения рациональности — сказать сложно. Но скрывать за физлицом серьёзную компанию только для уменьшения размера пошлины не стоит, это не всегда законно.
А если авторов несколько?
Здесь важно разделять право на авторство, т. е. на славу и авторское вознаграждение, и имущественные права — право на получение патента и исключительное право, которое возникает после выдачи патента. В случае служебного изобретения авторами являются сотрудники организации: все они имеют право быть указанными в качестве изобретателей и получать авторское вознаграждение от своей компании. Но имущественное право на получение патента, а позже и исключительное право на изобретение возникнет именно у компании. В случае же неслужебного изобретения, когда группа людей в частном порядке придумала и разработала какую-то технологию, право на подачу заявки возникает у каждого из них. Они должны договориться между собой и заключить договор о том, от чьего имени будут подавать заявку. Её можно подать сразу от всех, но нужно решить, как они будут потом распределять доходы. Люди же не просто так претендуют на патент, они понимают, что со временем могут его кому-то продать или лицензировать. Чаще всего никто не договаривается, поэтому, когда появляется доход, возникают споры и конфликтные ситуации.
Можно ли оспорить нарушение патентного права?
Гражданско-правовая ответственность устанавливается не автоматически: правообладатель должен подать иск, пойти в суд и доказать, что право действительно было нарушено. Установление ответственности за нарушение идёт в ходе спора. Конечно, если ответчик не согласен с решением суда, он может обжаловать его в апелляционной и кассационной инстанциях, но чаще всего оснований для оспаривания нет. Другое дело, когда спор возникает не в связи с нарушением, а по поводу действительности патента. Допустим, у кого-то есть патентная грамота и запись в реестре о том, что ему принадлежит исключительное право на технологию. А другой человек с этой же технологией на рынке уже много лет, и вышел он на него до даты приоритета патента конкурента. Действительность такого патента можно оспорить. Патент — это всегда презумпция того, что он действителен, и на протяжении всего срока его действия, а иногда и после, его можно оспорить.
Что делать, если тебя скопировали? Куда бежать? Кому жаловаться?
Если скопирован запатентованный продукт, лучше бежать в суд, а не в полицию, как полагают многие, поскольку здесь речь о гражданско-правовых отношениях. Если патента нет, бежать никуда не надо. Хотя иногда и в этой ситуации можно найти основания для обращения в суд либо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Кстати, недобросовестная конкуренция, выраженная в виде нарушения патента, также может рассматриваться не только судом, но и антимонопольным органом. Споры о товарных знаках рассматриваются в суде, ФАС или органах Роспотребнадзора.
А можно всё уладить мирным путём?
Да, для этого стоит направить письмо-претензию тому, кто скопировал продукт. Причём это обязательно, когда компания или физлицо планируют предъявить нарушителю материальные требования. Закон запрещает обращаться в суд за денежной компенсацией, если её сначала не потребовали у нарушителя в досудебном порядке. Опыт показывает, что половина споров разрешается на стадии получения письма-претензии. Людям интересно дистанцироваться от своих конкурентов, поэтому даже если они не согласны с претензиями, чаще всего они идут на уступки.
О чём нужно подумать компании, которая приобретает аналоги оригинальных запчастей или оборудования?
Первое, что надо сделать, это проверить, не защищены ли эти аналоги патентом. Права на товарные знаки, скорее всего, нарушены не будут, поскольку названия аналогов отличаются от оригиналов. Правда, есть ситуации, когда и внешний вид изделия охраняется в качестве товарного знака, если он узнаваем. Но эта история больше про конфеты и духи, а не про полиграфическое оборудование. Остаётся вопрос с патентами, но их легко проверить по названию компании, которая производит оригиналы тех самых аналогов. Если патентов нет, то открыт «зелёный свет» для покупки!